Объекты патентного права

Оглавление

Получение патента на промышленный образец: особенности процедуры, сроки, пакет документов

Под промышленным образцом понимается решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Таким образом, патент на промышленный образец представляет собой документ, охраняющий интеллектуальные права на дизайн изделия.

Патентованию подлежат такие объекты, как фотоизображения, компьютерная графика, дизайн-проект. Это может быть дизайн одежды, обуви, машин и агрегатов, решение внешнего вида упаковки, этикетки, дизайн сайта, шрифт, герб, логотип и т. д.

Патент на промышленный образец защищает дизайн изделия

В отличие от таких объектов интеллектуальной собственности, как полезная модель или изобретение, промышленный образец может иметь только два критерия патентоспособности: новизна и оригинальность, критерий промышленной применимости на него не распространяется.

Процедура патентования является длительным, дорогостоящим процессом, который требует учитывать множество нюансов.

Основные сложности получения патента – это прохождение экспертизы по существу и возможность отклонения заявки, которую повторно подать не получится, так как объект утратит критерий новизны.

Для того чтобы минимизировать вероятность отказа, лучше всего обратиться к специалистам, оказывающим содействие в получении документа.

На какие изделия невозможно получить патент на промышленный образец

  • Объекты, не имеющие устойчивой формы (жидкие, газообразные, сыпучие).
  • Объекты, в которых четко определяется только функциональное назначение.
  • Стационарные гидротехнические и промышленные конструкции.
  • Масштабные объекты архитектуры.

Не все объекты могут быть запатентованы как промышленный образец

Документы, необходимые для получения патента:

  • Заявление о выдаче патента. Подать его может как сам автор промышленного образца, так и лицо, которое обладает юридическими правами на получение патента (например, работодатель, если данное условие прописано в трудовом договоре). В заявлении должны быть указаны данные как автора, так и заявителя.
  • Изображения, которые дают полное представление о признаках промышленного образца, определяющих особенности внешнего вида изделия.
  • Чертеж общего вида изделия, конфекционная карта, эргономическая схема, если они позволяют раскрыть сущность объекта патентования.
  • Исчерпывающее описание промышленного образца.

Процедура получения патента

Собранные документы специалисты центра сертификации подают в Роспатент, где сначала проводят формальную экспертизу – оценивают и анализируют документацию.

Затем проводят экспертизу по существу, в ходе которой оценивают промышленный образец по критериям патентоспособности и на предмет соответствия требованиям законодательства. Для этого используют уже известные сведения об аналогичных решениях из специальной литературы, базы данных о российских и международных патентах, журналы и каталоги.

За регистрацию промышленного образца необходимо уплатить государственные пошлины.

Срок получения патента и период действия

Процедура патентования занимает примерно 16–18 месяцев.

Срок действия патента на промышленный образец составляет 5 лет и имеет возможность продления. Правообладателю необходимо для этого ежегодно оплачивать государственную пошлину, которая будет продлевать его право. В общей сложности максимально патент может находиться под защитой до 25 лет.

Оформление патентного права

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, отвечающие всем условиям патентоспособности, становятся объектом исключительных прав только после их государственной регистрации и выдачи патента, который удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности и его защиту, выдается Патентным ведомством и действует в течение 20 лет со дня поступления заявки в ФИПС Роспатента. До момента регистрации они правовой охране не подлежат и могут использоваться третьими лицами без каких-либо неблагоприятных для них последствий. Временная правовая охрана предоставляется изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента2.

Оформление патентных прав представляет собой достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов:

  1. Составление и подача в Роспатент заявки на выдачу патента, которая должна соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям. Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного или иного представителя, действующих на основании доверенности. К заявке обязательно прилагается документ, подтверждающий уплату установленной патентной пошлины, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Заявитель вправе в любой момент до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца отозвать поданную им заявку, а также вносить в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленных объектов до принятия по этой заявке решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.
  2. Рассмотрение заявки Роспатентом. Рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение или промышленный образец осуществляется в 2 стадии. Сначала проводится формальная экспертиза, в рамках которой заявка проверяется на соблюдение требования единства, наличие необходимых документов и соответствие предъявляемым к ним требованиям. При положительном результате формальной экспертизы производится экспертиза заявки по существу, задачей которой является установление соответствия изобретения или промышленного образца условиям патентоспособности.
    Для передачи заявки на изобретение на экспертизу по существу требуется ходатайство заявителя, которое может быть подано в пределах 3 лет с даты подачи заявки. В отношении заявки на промышленный образец такого ходатайства не требуется. В отношении заявки на полезную модель проводится только экспертиза, в процессе которой проверяются наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним, отсутствие нарушения требования единства, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели. Проверка соответствия полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам. Общий срок подачи возражений — 6 месяцев с даты получения такого решения.
  3. Выдача патента. На последнем этапе рассмотрения заявки Роспатент вносит сведения об изобретении, полезной модели или промышленном образце соответственно в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ или Государственный реестр промышленных образцов РФ и выдает патент. Сведения о выдаче патента в обязательном порядке публикуются в официальном бюллетене Роспатента. Публикации подлежат сведения об имени автора (при условии, что он не отказался быть упомянутым) и патентообладателя, название и формула изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. После такой публикации документы заявки становятся открытыми для ознакомления с ними.

Сколько времени занимает получение патента?

Время от подачи заявки до выдачи патента зависит от процедуры регистрации и особенностей законодательства страны. 

Там, где нет экспертизы по существу, патент выдают за несколько месяцев — считается, что это быстро. Если экспертизу по существу проводят, чтобы выявить новизну, изобретательский шаг, промышленную применимость, то регистрация длится год, два и более. Например, в Китае из-за большого количества заявок процедура занимает до пяти лет. 

Патентование длится дольше, когда законодательство предусматривает процедуру предвыдачного возражения либо отсроченную экспертизу, которая отодвигает проверку заявки, — так принято в Китае и в России. Отсроченную экспертизу проводят только после просьбы, которую заявитель на патент должен подать в течение определенного периода — может быть, нескольких лет. Если срок подачи просьбы пропущен, то заявку аннулируют. Однако отсроченная экспертиза дает заявителю больше времени, чтобы решить, целесообразно ли патентовать его изобретение: учесть потенциальную успешность на рынке и расходы, связанные с получением патента. 

Какие риски сулит использование незарегистрированного товарного знака

Вероятные проблемы, с которыми бизнесмены и фирмы могут столкнуться при эксплуатации незарегистрированного товарного знака, бывают двух типов. Разница между ними заключается в поведении остальных участников рынка – добросовестном или недобросовестном.

Риски, связанные с недобросовестным поведением третьих лиц.

Эти риски бывают двух видов: намеренное паразитирование на репутации известного товарного знака и захват чужой промышленной собственности с целью оформления ее на свое имя, дабы затем шантажировать исходных владельцев.

Риски первого типа – это появление на рынке подделок под продукцию известных фирм: от точных копий до создания похожей символики, упаковки, дизайна, названий и т. п. для продвижения тех же самых товаров или услуг, которыми торгует оригинальный производитель. Точное копирование было характерно для 90-х гг. XX века, сейчас более распространена другая тенденция – выпуск товаров под схожим товарным знаком.

Если ваше незарегистрированное средство индивидуализации использовали конкуренты, наводнив рынок подделками, у вас возникают сразу две проблемы:

  • Конкуренты отбирают часть вашего рынка сбыта – тех потребителей, которые собирались приобрести ваш товар, но купились на сходство товарных знаков и в итоге взяли подделку. Это негативно сказывается на объемах продаж.
  • Репутационный ущерб. Потребители, наткнувшись пару раз на низкокачественную подделку, разочаровываются в бренде и перестают приобретать продукцию, маркированную этим товарным знаком, в том числе вашу оригинальную. Компания получает поток жалоб и недовольства со стороны покупателей, ее имидж страдает, уходят не только имеющиеся, но и потенциальные клиенты.

Риски второго типа состоят в вероятности, что кто-нибудь оформит ваш незарегистрированный товарный знак на себя, и вы утратите право пользоваться своим обозначением. Такая деятельность становится все более распространенной. Украденный товарный знак не используется, но его новый правообладатель может получать доход, требуя выплаты вознаграждений за его использование с «законного» владельца или взыскивая с него компенсации через суд за нарушение прав в области интеллектуальной собственности. Поэтому незарегистрированные товарные знаки очень уязвимы.

Риски, связанные с добросовестным поведением третьих лиц.

Типичная ситуация: компания ведет бизнес в одном из регионов РФ, имея собственный бренд, фирменный стиль и все остальное, но ее товарный знак остается незарегистрированным. В это время на другом конце страны появляется фирма или частный предприниматель, работающие под аналогичным брендом – не украденным по злому умыслу, а просто совпавшим случайно в каких-то элементах или общей концепции (что нередко происходит с товарными знаками, состоящими из общеупотребительных слов или избитых визуальных символов).

До тех пор, пока обе этих компании ограничивают свою деятельность рамками региона происхождения, никаких проблем нет, но как только бизнес начинает расширяться, эти фирмы узнают друг о друге. И это открытие не из приятных: обнаружить конкурента в своей области, который вдобавок работает под похожим товарным знаком. Иногда о наличии такого «близнеца» компания узнает только после падения выручки и оттока клиентов либо после увеличения количества жалоб с их стороны. Возникает путаница между фирмами, они взаимно рекламируют друг друга, вызывая недовольство потребителей.

Невозможно предпринять какие-либо меры против конкурента в судебном порядке, если ваш товарный знак не зарегистрирован, поскольку ни одна из сторон конфликта не является, с формальной точки зрения, нарушителем чьих-либо прав. Все, что можно сделать в подобной ситуации, это оперативно направить заявку в Роспатент и инициировать процедуру регистрации. Если все сложится удачно и товарный знак зарегистрируют, обладатель свидетельства сможет запретить использование своего обозначения, избавившись таким образом от конкурента (однако возможны и дополнительные затруднения, если в реестрах Роспатента обнаружится какой-либо еще похожий товарный знак).

Чем быстрее подана заявку, тем больше шансов, что обозначение еще не занято, и что конкурирующая компания вас не опередила. Основным аргументом в споре о том, кто был первым, является дата подачи заявки в патентное ведомство. Альтернативные варианты доказательства первенства возможны, но малоэффективны, поскольку незарегистрированный товарный знак как бы не существует для государственных инстанций и не имеет охраняемого статуса.

Понятие и условия патентоспособности изобретения

Патентное право – это подраздел гражданского права, который включает в себя вопросы, связанные с процессами возникновения, охраны, защиты и использования прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Субъектом патентного права может быть не только его автор, но и пользователь, который получил права по использованию изобретения на законных основаниях. Патентные права могут быть как личными неимущественными – у автора, так и имущественными – способными к передаче третьим лицам.

Всем известно, что абсолютно идентичные произведения литературы и искусства создать двум разным авторам невозможно. Что касается изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то они, несмотря на свою индивидуальность, могут являться результатами деятельности разных людей, действующих независимо друг от друга.

Для того чтобы в одном случае изобретение получило охрану, а в другом – нет, закон предусматривает ряд правил, по которым устанавливается приоритет изобретения. 

Согласно статье 1345 Гражданского кодекса все изобретения, полезные модели и промышленные образцы считаются объектами патентного права. Но не всякий результат творческой деятельности можно назвать изобретением, промышленным образцом либо полезной моделью. И чтобы приобрести подобный статус, вновь созданный объект должен соответствовать критериям патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Статья 1349 Гражданского кодекса выделяет перечень объектов, которые ни при каких условиях не могут получить охрану в качестве объектов патентных прав:

  • способы клонирования человека;
  • способы модификации генетической целостности клеток, зародышевой линии человека;
  • использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
  • иные решения, которые могут противоречить принципам морали, нравственности, гуманности и не совпадать с интересами общества в целом.

Надо четко различать технические и художественно-конструкторские решения как объекты идеального мира и объекты мира материального, в которых данные новые решения получают свое воплощение. Естественно, правовой охране подлежат именно объекты идеального мира, и законодатель разработал ряд критериев, которые позволяют признавать отдельные решения в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Пункт 1 статьи 1350 Гражданского кодекса сообщает, что именно следует понимать под изобретением:

«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению».

Далее рассмотрим конкретные критерии патентоспособности изобретения.

Получение патента на изобретение

Защита прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется как в судебном, так и в административном порядке. В судебном порядке рассматриваются, в частности, споры: об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец; о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца; о праве преждепользования; о праве послепользования; о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца; о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций; другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом (ст. 31 Патентного закона РФ).

показать содержание

В чем важность патентования?

Объекты интеллектуальной собственности представляют собой существенную материальную ценность, имеют значимость для развития страны и мира в целом

В связи с этим важно развивать грамотную и эффективную патентную политику, то есть оформлять авторские права на разработку новых продуктов и способов для защиты от конкурентов

Результаты интеллектуальной деятельности подлежат записи, оценке и учету. Охрану изобретений обеспечивают патенты – документы, устанавливающие права на них и подтверждающие авторство изобретателя.

Главных функций у патента две:

  • защитить интеллектуальную собственность от хищения и подделок;
  • подтвердить легитимность продукта или технологии, новизну, чтобы выделить среди конкурентов.

Помимо этого, для ученых патенты служат основным показателем работоспособности, так как подтверждают факт изобретения чего-то нового. По числу полученных патентов оценивают эффективность ВУЗов, а отчет за гранты на научных конкурсах делают в виде патентной заявки.

Согласно действующему законодательству, патентование изобретений в России позволяет:

  1. Запрещать другим лицам пользоваться изобретенным устройством или технологией.
  2. Выдать лицензию, продать, сдать в аренду или заложить патент.
  3. В случае выявления незаконного применения другими лицами потребовать изъять и уничтожить продукт.
  4. Требовать выплаты компенсации правонарушителями в размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей или в сумме двукратной стоимости обнаруженного конфиската.

Таким образом, патентование дает исключительное право пользоваться собственным изобретением и запрет на его применение другими без согласия изобретателя, поможет защитить интеллектуальную собственность в суде при возникновении спорных ситуаций. Для этого в патенте должна быть описана четкая формула изобретения, а сам документ – оформлен по всем правилам.

Как оформить патент

Порядок патентования можно условно разбить на 5 этапов: патентный поиск, подготовка и подача заявки в Роспатент, формальная экспертиза, экспертиза по существу и выдача патента.

Помогает узнать, соответствует ли решение критерию патентоспособности «Новизна». Та как значение имеет мирования новизна, патентный поверенный проверяет изобретение по открытым патентным базам. В России это база Роспатента. Еще есть патентные базы США, Европы, международные базы.

Патентные поверенные вникают в суть изобретения и ищут похожие решения. Это нужно, чтобы в будущем их не противопоставили заявке. Когда аналоги найдены, можно сделать вывод: получится запатентовать изобретение или нет. Это достаточно трудоемкий процесс, от которого будут зависеть итоги регистрации.

Зачем нужен патентный поиск

Чтобы снизить риски. Бывает, что изобретатель получает патент, а потом появляются конкуренты и оспаривают его, ссылаясь на свою разработку. Предварительный поиск поможет исключить такие ситуации.

Чтобы найти аналоги. Изобретатель сможет узнать, работает ли кто-то еще над похожими решениями.

Чтобы оценить перспективы. Если в открытых базах много похожих наработок, их противопоставят будущей заявке. Тогда есть смысл дорабатывать заявку.

Патентный поиск бывает предметным, именным, нумерационным и аналоговым. Его сложность — в несистемности открытых баз. Существует несколько тысяч частных и государственных реестров, по которым осуществляется поиск. Например, Derwent World Patents Index, DEPATISnet или Google Patents. Доступ ко многим из них платный, а работа с ними требует опыта.

Чтобы снизить риски, доверьте поиск патентным поверенным. Они понимают, как проверить решение и к чему может придраться Роспатент.

2. Подготовка и подача заявки

Подготовить грамотную заявку без специальных знаний и опыта почти невозможно. Поэтому изобретатели обращаются к юристам. Для юристов Гардиума обычно достаточно примерного описания и чертежей. Чтобы заявка успешно прошла экспертизу, поверенные самостоятельно составляют формулу и реферат, готовят подробное описание. Заявку согласуют в несколько этапов, пока у сторон не будет замечаний. На этом же этапе платят первую пошлину — о ее размере рассказываем в самом конце.

  1. Лично в ФИПС.
  2. По почте.
  3. По факсу.

Роспатент примет документы, присвоит заявке входящий номер и вышлет заявителю уведомление.

4. Экспертиза по существу

Еще одна сложность — заявку нельзя изменять. Все ответы нужно основывать на основании тех данных, которые были указаны изначально. Если эксперты найдут совпадения с другими патентами, доработать заявку, чтобы разойтись с аналогом, не получится. Если через полгода вы вдруг захотите добавить к изобретению блютуз-гарнитуру или LED-дисплей, придется подавать новую заявку.

Какие бывают патенты?

Патентованию подлежат не идеи, а определенные технические решения, воплощающие эти идеи в жизнь. Это может быть устройство, вещество или способ. В зависимости от техрешения различают три вида патентов:

  1. На полезную модель. Небольшое простое устройство, в большинстве случаев с цельным корпусом. На патентование полезной модели необходимо 5-10 месяцев, а сам патент действителен в течение 10 лет. Характерные примеры – кухонное полотенце на магните, зубная щетка с встроенным дозатором.
  2. На изобретение. Сюда входят технически сложные устройства или способы, а также группы устройств, взаимодействующие друг с другом. В сравнении с полезной моделью, требования к изобретениям выше, и патентование длится дольше – 10-15 месяцев. Срок действия патента – 20 лет. Пример изобретения: устройство и технология определения октанового числа бензина при помощи ультразвука.
  3. На промышленный образец. Правовая защита на усовершенствование внешнего вида существующего изделия, то есть отличие нового устройства будет только в дизайне. Патент действителен на протяжении 5 лет с возможностью продления до 25 лет по заявлению.

Существует также веерное патентование изобретений в России, которое востребовано среди крупных компаний. Суть его заключается в том, что на одну разработку оформляют сразу несколько патентов. Так, сам продукт и технологию его изготовления патентуют как изобретение, некоторые составляющие – как полезную модель, а дизайн – как промышленный образец. Такие действия считаются вынужденными и помогают разработчикам защищать свои права в суде. Среди ученых такой способ патентования неактуален.

Если разработка относится не к техническому решению, а к организационному или экономическому, запатентовать ее не получится. Можно будет оформить изобретение как «ноу-хау», тогда его охрана будет осуществляться в качестве секрета производства. Ноу-хау не регистрируют, секрет производства подразумевает соблюдение коммерческой тайны, то есть ограничивается доступ к информации об изобретении.

Условия патентоспособности

Как мы оспорили патент КАМАЗа из-за отсутствия новизны

Допустим, вы прикрутили к инвалидной коляске мотор и аккумулятор на солнечных батареях. Для обывателя это похоже на изобретение, но для эксперта по инвалидным коляскам такое решение очевидно: двигатель и батарея — очевидный способ придания устройству передвижения более высокого уровня мобильности. Значит решение не обладает изобретательским уровнем.

Не считается изобретательским уровнем:

  • изменение размеров изделия;
  • перестановка деталей устройства;
  • замена материалов изготовления;
  • придание изделию портативности и т.д.

Эксперты Роспатента будут искать не только точные, но и похожие решения по внешнему виду, а затем сравнивать общее зрительное впечатление от них. Скажем, если вы возьмете дизайн запатентованного велосипеда и пририсуете ему новый руль, изображение будет новым, но вряд ли его признают оригинальным. Чтобы пройти регистрацию, новый руль должен иметь нестандартную форму.

Патент на бомбу

Лео Силард

Один из главных символов XX века был запатентован не государством или компанией, а частным лицом. 4 июля 1934 года венгерский физик Лео Силард зарегистрировал патент, в котором описал принципиальную схему атомной бомбы. Патент был выдан ровно через год. 

Изначально Л. Силард не предполагал, что изобретенную им технологию можно применять в военных целях. Чтобы извлечь энергию из атомных ядер, он предложил инициировать цепную реакцию, в которой нейтроны одновременно выступали бы в роли реагентов. Целью Л. Силарда было показать, что ядерная физика как научное направления имеет перспективу. Этот патент был своего рода вызовом, ответом на выпад Эрнеста Резерфорда, который заявил в интервью газете Times о бесперспективности практического приложения ядерной физики. «Любой, кто полагает, будто трансформацию атомов можно приспособить для извлечения энергии, — утверждал британский физик, — мелет чепуху». Л. Силарду удалось не только показать теоретическую возможность извлечения энергии из ядерных реакций, но и предложить устройство, которое могло быть для этого построено.

Если все признаки первичного патента использованы в заявке, то новый патент зависим и его владельцу придется покупать лицензию у обладателя первоначального патента. Чтобы патент считался новым и был независим за счет добавленных признаков, нужно исключить хотя бы один признак из тех, которые указаны в формуле первоначального патента.

Такой же алгоритм применяют и при обходе патентов. Из нового продукта или способа исключают хотя бы один признак, который содержится в формуле существующего патента. Тогда продукт не подпадает под действие этого патента

Поэтому в формулу патента важно включать только те признаки, без которых технология потеряет свою привлекательность и ценные качества. Тогда никому не удастся обойти патент, и пользователи технологии будут вынуждены покупать лицензию

Особенности получения патента за границей

Патентование изобретений в России обеспечивает правовую защиту объектов интеллектуальной собственности только на территории нашей страны. Чтобы выйти со своей разработкой на международный уровень, потребуется международный патент.

За границей осуществление правовой охраны возможно по одной из трех процедур патентования:

  1. Традиционная – заявка подается в ведомство того государства, где заявитель собирается получить патент. Если документ нужен в нескольких странах, заявки подготавливают для каждого государства с учетом требований, выдвигаемых этими государствами. Процедура имеет смысл, когда нужна быстрая правовая охрана и уже подсчитана перспектива коммерческой реализации продукта.
  2. Региональная – заявка подается в региональное патентное ведомство. Такой способ удобен, если изобретатель намерен защитить интеллектуальную собственность на территории нескольких государств, объединенных региональным договором или соглашением. Например, Европейская патентная конвекция.
  3. РСТ (Patent Cooperation Treaty) – процедура осуществляется по Договору о патентной кооперации и полезна, когда изобретателю нужна правовая защита в нескольких разных странах. Такому способу патентования отдают предпочтение все большее число разработчиков.

Процедура РСТ предусматривает две фазы патентования:

  • международная подразумевает подачу заявки в одно патентное ведомство с условием охраны изобретения сразу во всех 137 странах, объединенных Договором;
  • национальная означает подачу заявок в национальные ведомства выбранных государств в соответствии с их требованиями, при этом можно получить патент в одних странах и не получить в других.

Полезную модель можно запатентовать только по традиционной процедуре, поскольку на региональный способ соглашение не распространяется, за исключением стран Африки. Во многих государствах полезная модель вообще не подлежит правовой охране.

Чтобы зарегистрировать патент в другой стране, нужно учитывать, что придется уплатить не только госпошлину, но и дополнительные расходы за перевод документов, услуги патентного поверенного.

Как узнать, что изобретение патентоспособно?

Для определения патентоспособности технологии важны три критерия: новизна, изобретательский шаг и промышленная применимость. В российском праве эти критерии приведены в ст. 1350 Гражданского кодекса РФ. 

Попробуем разобраться в определении патентоспособности на примере Германии. Принято считать, что в этой стране одна из наиболее зрелых систем патентования. 

Итак, согласно параграфу 3 Патентного закона ФРГ, изобретение считается новым, если оно не относится к уровню техники. Уровень техники — это технологии, которые стали известны еще до подачи заявки на патент. Если изобретатель рассказал или описал суть новой технологии и она распространились повсеместно, то изобретение теряет статус нового. 

В уровень техники включают также технологии, описанные в заявках на патент. А согласно параграфу 4 Патентного закона ФРГ, даже неопубликованные заявки с более ранней датой приоритета порочат новизну заявленных позднее изобретений наравне с общедоступной информацией. Если изобретения созданы независимо друг от друга разными заявителями, патент выдадут по заявке, которая подана раньше. 

Однако неопубликованные заявки не учитываются в уровне техники при проверке технологии на изобретательский шаг — значимость в продвижении уровня знаний. Понятие изобретательского шага фигурирует в патентных законах большинства государств под разными названиями: «изобретательский уровень», «неочевидность», «изобретательская деятельность», «существенные отличия». В ходе оценки изобретательского шага определяются разработки, которые действительно вносят вклад в научный и технический прогресс

Это важно, поскольку не все изобретения, которые можно признать новыми, влияют на развитие технологий и знаний. Любой инженер средней руки может легко составить разные комбинации известных технологий, но они не поднимутся над уровнем техники, а значит, на них не выдадут патента. 

Согласно германскому патентному законодательству, право на получение патента есть лишь у изобретателя или его правопреемника. Для того чтобы экспертиза патентной заявки по существу — дополнительная проверка изобретения на соответствия требованиям заявки и патентоспособность — не замедлялась проверкой права заявителя на получение патента, принимается презумпция правомочности заявителя. 

Таким образом, немецкое патентное законодательство придерживается заявительской системы подачи заявок. Очевидно, что первый заявитель не всегда — первый изобретатель. Однако таков традиционный подход в патентном праве большинства стран. 

Что относится к условиям патентоспособности изобретений?

Ст. 1350 ГК называет следующие обязательные для предоставления правовой защиты свойства изобретений:

Новизна — решение ранее не было известно из существующего уровня техники, при этом в понятие уровня техники включается общедоступная информация в конкретной области, имеющаяся на дату приоритета изобретения, то есть на дату подачи заявки в Роспатент в надлежащем порядке.Обратите внимание! В ГК РФ закреплен принцип абсолютной новизны, то есть учитываются сведения, известные во всём мире, а не в отдельных государствах.
В качестве общедоступных, согласно п.п. 11, 12 Правил, утв
приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316, рассматриваются сведения, полученные из источников информации, возможность ознакомления с которыми существует для неограниченного круга лиц либо которые могут быть сообщены законным образом

Регламентировано также, с какой даты тот или иной источник считается включенным в уровень техники (например, технические регламенты — с даты опубликования).Важно! Новым не признается изобретение, все признаки которого присущи уже раскрытому в уровне техники средству.

Изобретательский уровень — решение, по мнению специалиста, с очевидностью не следует из уровня техники, субъективный критерий. П. 24.5.3 Административного регламента содержит схему проверки указанного критерия, включающую нахождение максимально близкого аналога изобретения, их сходных и отличительных признаков, предсказуемость получения на их основе решения.
Промышленная применимость — возможность реализации предложенных идей, выполнения ими заявленных функций.

Что нужно для получения патента на изобретение?

Технология должна пройти патентно-техническую экспертизу, во время которой определяется ее патентоспособность. Экспертизу проводит и выдает патент орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В России это Роспатент, в США — Ведомство по регистрации патентов и товарных знаков США (USPTO). На международном уровне регистрацию регулирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), выполняющая, среди прочего, соответствующие функции при ООН. 

Существуют региональные патентные ведомства. В европейской патентной организации, в которую входят 38 стран, есть два органа. Первый — Европейское патентное ведомство, которое и выдает патенты. Второй — Административный совет. Это надзорный орган и в какой-то степени законодательный. Кроме того, есть Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности, Евразийское патентное ведомство, Африканская организация интеллектуальной собственности и другие органы и ведомства в разных странах. 

Заключение

Своевременное патентование изобретений в России – самый эффективный и надежный способ защиты интеллектуальной собственности. Подтвердив свое авторское право на разработку, изобретатель получает возможность использовать ее по своему усмотрению и запретить ею пользоваться другим. В зависимости от вида интеллектуальной собственности есть несколько видов патента. Они отличаются сроками и стоимостью исполнения, длительностью действия правовой защиты.

Чтобы получить патент на изобретение, необходимо придумать техническое решение для реализации какой-то идеи, убедиться в новизне и практической применимости этого решения, после чего перейти к подготовке всех документов и подать заявку в Патентное ведомство. Необходимо оплатить госпошлину и после выдачи патента делать ежегодные взносы для поддержания его в силе.