Примеры особо тяжких преступлений и мера ответственности за них

Самое основное

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений виновный должен понести соответствующее наказание. Ведь эти категории злодеяний считаются наиболее опасными и приводят к серьезным и даже трагическим последствиям. Ниже будет приведен неполный перечень особо тяжких преступлений. Статьи УК в данном случае будут следующие:

  • № 105 (за лишение жизни другого человека, да еще и с отягчающими обстоятельствами, виновному может грозить даже пожизненная изоляция от людей);
  • № 111, если преступник нанес здоровью лица непоправимый вред, что в итоге привело к смерти последнего;
  • части 2 и 3 статьи № 126 УК, когда речь идет о похищении человека, совершенного группой лиц, или содеянное привело к гибели заложника;
  • части статей № 131 и 132 УК, здесь речь идет об изнасиловании и действиях сексуального характера;
  • статьи №205 и 206 УК — за подготовку и осуществление террористического акта лицу может грозить пожизненная изоляция от людей.

Разновидности тяжести преступлений

Чтобы правильно применять нормы права, следует четко уяснить разницу между составами различной тяжести, а также понять какие по УК РФ статьи можно отнести к тяжким преступлениям, а какие будут являться особо тяжкими или не представляющими большой опасности.

Преступные деяния, отнесенные к категории средней тяжести, предполагают возможность их совершения как с умыслом (прямой, косвенный), так и по неосторожности, но в зависимости от формы виновности варьируется максимально допустимый срок заключения по приговору. Так, если речь идет о преступном деянии, совершенном по неосторожности, – это максимум 3 года заключения в ИК, при наличии умысла – до 5 лет

Подробнее о неосторожности и ее видах в уголовном праве, мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/8228-prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti

Данная категория довольно обширна и включает в себя многочисленные составы, в том числе и категории против жизни и здоровья (неквалифицированный грабеж по ч.1 ст.161 УК , доведение до самоубийства по ст.110 УК (подробнее об этом читайте тут), убийство матерью своего новорожденного ребенка по ст.106 УК и т.д.

Непосредственным отличием преступных деяний (небольшой и средней тяжести) от более тяжких составов является возможность прекращения уголовного дела по причине примирения сторон процесса или по причине раскаяния подозреваемого (обвиняемого), выражающегося в совершении определенных действий, предполагающих заглаживание вины. Практика применения указанных оснований для прекращения преследования довольно обширна.

Именно тяжесть содеянного, общественный резонанс, последствия предопределяют применение судом более строгих видов наказания. Чаще всего это именно изоляция от общества путем помещения в исправительные учреждения сроком за совершения тяжкого – до 10 лет лишения, за особо тяжкое – свыше 10 лет, вплоть до пожизненного заключения. Ранее за наиболее тяжкие составы преступления по УК назначался исключительный вид наказания – смертная казнь, но с 1999 года на него в стране введен мораторий. Примером тяжкого состава будет являться убийство при наличии квалифицирующих признаков (ч.2 ст.105 УК ), а также разбой, совершенный ОПГ (ст.162 ч.4 УК ).

Возбуждая уголовное дело, независимо от его тяжести, нельзя забывать о таком понятии, как малозначительность. Малозначительными деяниями, не влекущими уголовной ответственности, считаются действия, формально подпадающие под признаки определенного состава преступления, но на практике в силу каких-либо обстоятельств не образующие уголовно наказуемого состава. Примером малозначительного деяния может быть кража хлеба или молока из магазина престарелым лицом, у которого маленькая пенсия, полностью расходящаяся на коммуналку и небольшой продуктовый набор.

Классификация

Для чего необходима классификация преступлений? Она позволяет определять ответственность за приготовление к осуществлению деяния, вид рецидива, сроки давности, по прошествии которых лицо не может быть привлечено к ответственности. Кроме этого, на ее основании решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности, находит применение при определении вида рецидива, влияет на выбор ИУ, применятся при погашении судимости.

Классификация преступлений (их категоризация) — разделение на группы, исходя из тех или иных критериев, например, в зависимости от степени опасности деяния, подразумевающая совокупность определенных факторов, таких как характер вины, величина причиненного вреда, время, место совершения, а также обстановка и особенности субъекта преступления. Кроме этого, на классификацию преступлений влияет характер опасности деяния (мотив, цель совершенного деяния, содержание и величина ущерба, способа посягательства и форма вины).

Классификация преступлений согласно УК РФ приводится, основываясь на степени их тяжести

Их можно также разделить на предумышленные и совершенные по неосторожности. Второй вариант относится к тем случаям, когда лицо, не могло осознавать и не осознавало, что совершенный им поступок является общеопасным, или же не могло предвидеть последствий в связи с его совершением

Предумышленное злодеяние представляет собой действие, которое было совершено с умыслом и намеренно. При этом умысел может быть как прямой, так и косвенный. Если с первым все понятно, то второй вариант подразумевает, что человек, совершивший подобное преступление, осознавал опасность, которую оно несло для общества, и предвидел наступление определенных последствий, но при этом не желал наступления.

Окончательна ли классификация

Не следует забывать, что поскольку преступления делятся на категории исходя из максимального наказания, всегда есть возможность, что классификация изменится. Кодекс не является раз и навсегда застывшей конструкцией, подстраивается под текущую ситуацию, поэтому в любой момент в УК может быть добавлен новый состав преступления. К примеру, в 2012 году из общей статьи, описывающей мошенничество, дополнительно было выделено 6 новых, описывающих конкретные его виды (в компьютерной сфере, в области кредитов и т. д.).

Кроме того, может измениться и наказание, назначаемое за преступление. В этом случае преступление должно быть отнесено уже к новой категории.

nsovetnik.ru

Разновидности тяжести преступлений

Чтобы правильно применять нормы права, следует четко уяснить разницу между составами различной тяжести, а также понять какие по УК РФ статьи можно отнести к тяжким преступлениям, а какие будут являться особо тяжкими или не представляющими большой опасности.

Дополнительная инфомация
Согласно УК РФ, умысел — это умышленная вина гражданина. То есть, он осознает последствия своих деяний, но все равно идет на преступление. Кроме прямого и косвенного умысла, классифицируют также простое внезапное намерение, конкретизированный умысел и так далее. Подробнее читайте в этой статье

Преступления, не представляющие большой опасности, предполагают осуждение преступника к любому виду наказания, при этом максимально допустимый срок лишение свободы не превышает трех лет (ч.2 ст.15 УК)

Сюда могут быть отнесены преступные деяния не зависимо от формы вины (умысел или неосторожность). В том случае, когда по приговору суда обвиняемому отмеряно не более 3 лет лишения свободы, судья вправе преступление из разряда средней тяжести перевести в категорию не представляющих большой опасности

Наиболее распространенными преступными составами УК, отнесенными к данной категории, считаются простая кража при отсутствии более тяжких квалифицирующих признаков (ч.1 ст.158 УК), не квалицированное мошенничество (ч.1 ст.159 УК), причинение побоев (ст.116 УК) и другие составы.

Преступные деяния, отнесенные к категории средней тяжести, предполагают возможность их совершения как с умыслом (прямой, косвенный), так и по неосторожности, но в зависимости от формы виновности варьируется максимально допустимый срок заключения по приговору. Так, если речь идет о преступном деянии, совершенном по неосторожности, – это максимум 3 года заключения в ИК, при наличии умысла – до 5 лет

Подробнее о неосторожности и ее видах в уголовном праве, мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/8228-prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti

Данная категория довольно обширна и включает в себя многочисленные составы, в том числе и категории против жизни и здоровья (неквалифицированный грабеж по ч.1 ст.161 УК, доведение до самоубийства по ст.110 УК (подробнее об этом читайте тут), убийство матерью своего новорожденного ребенка по ст.106 УК и т.д.

Непосредственным отличием преступных деяний (небольшой и средней тяжести) от более тяжких составов является возможность прекращения уголовного дела по причине примирения сторон процесса или по причине раскаяния подозреваемого (обвиняемого), выражающегося в совершении определенных действий, предполагающих заглаживание вины. Практика применения указанных оснований для прекращения преследования довольно обширна.

Перечень тяжких статей в УК РФ не столь обширный, так как в большей части они являются серьезным нарушением прав и законных интересов граждан, сопряженным с посягательством на самое ценное для государства и закона (жизнь, здоровье, государственный уклад жизни и безопасность общества)

В этом случае нельзя говорить и неосторожной форме вины, так как только умысел характеризует тяжкие, особо тяжкие преступления, статьи УК РФ относящиеся к указанным категориям

Именно тяжесть содеянного, общественный резонанс, последствия предопределяют применение судом более строгих видов наказания. Чаще всего это именно изоляция от общества путем помещения в исправительные учреждения сроком за совершения тяжкого – до 10 лет лишения, за особо тяжкое – свыше 10 лет, вплоть до пожизненного заключения. Ранее за наиболее тяжкие составы преступления по УК назначался исключительный вид наказания – смертная казнь, но с 1999 года на него в стране введен мораторий. Примером тяжкого состава будет являться убийство при наличии квалифицирующих признаков (ч.2 ст.105 УК), а также разбой, совершенный ОПГ (ст.162 ч.4 УК).

Возбуждая уголовное дело, независимо от его тяжести, нельзя забывать о таком понятии, как малозначительность. Малозначительными деяниями, не влекущими уголовной ответственности, считаются действия, формально подпадающие под признаки определенного состава преступления, но на практике в силу каких-либо обстоятельств не образующие уголовно наказуемого состава. Примером малозначительного деяния может быть кража хлеба или молока из магазина престарелым лицом, у которого маленькая пенсия, полностью расходящаяся на коммуналку и небольшой продуктовый набор.

Понятие

Любое противоправное действие человека подразумевает наложение на него определенной ответственности. И в зависимости от того, какой кодекс регламентирует данное нарушение, будет соответствующее наказание.

Преступления считаются особо опасными деяниями, поэтому они регламентируются Уголовным кодексом. Все преступления поделены на определенные группы в соответствии с их тяжестью и ответственностью виновного человека. Существуют следующие категории преступлений по данному критерию:

Небольшой тяжести. К ним относятся в основном неосторожные, а также некоторые умышленные деяния, которые не несут большой опасности для окружающих. Поэтому максимальное наказание за них установлено 3 года.

Средней тяжести

К таким деяниям также относятся умышленные преступления с максимальным наказанием до 5 лет, а также совершенные по неосторожности до 3 лет.

Тяжкие. Такие преступления считаются умышленными, и ответственность за них предусматривает тюремное заключение сроком на 10 лет.

Особо тяжкие

К ним относятся также умышленные деяния, но наказание за них превышает 10 лет.

То есть каждое нарушение закона регламентируется определенной статьей с учетом различных отягчающих обстоятельств. И в зависимости от меры наказания, которая за него предусмотрена, преступление будет квалифицироваться по степени тяжести.

При определении наказания главным фактором является наличие вины. Человеку не может быть назначена уголовная ответственность, если его вина отсутствует. Его деяние должно быть общественно опасным. И под ним понимается не только его действия, но и бездействия, когда он должен был что-то делать.

Существуют 2 формы вины, которые должны быть определены перед вынесением соответствующего наказания:

она может быть в форме умысла, когда человек желал наступления определенных последствий;
может быть в виде неосторожности, когда человек должен быть предвидеть возможные последствия, но в силу каких-либо обстоятельств не сделал это.

Наказанием при наличии второй формы вины возможно только в строго определенных случаях, регламентированных УК.

Особо тяжкие деяния всегда характеризуются умыслом. Поэтому рассмотрим его более подробно. Умысел может быть 2 видов:

  • прямой, в этом случае преступник осознавал опасные последствия своих действий (бездействий) и при этом желал, чтобы они наступили;
  • косвенный, в этом случае человек также явно понимал опасность последствий своих действий, не желал их наступления, но относился к этом безразлично и допустил их наступление.

Поэтому такие преступления считаются особо опасными, что человек совершал их намеренно, а соответственно, он сам является опасным для общества. Таких людей необходимо изолировать и работать над их мировоззрением.

Государству хорошо удается изолировать таких людей, но вот изменить их мировоззрение практически невозможно, так как устои криминального мира в изолированных местах ведут очень хорошую пропаганду. И большинство бывших заключенных, которые провели за решеткой более 10 лет, уже не могут полноценно реабилитироваться в этом мире.

Понятие и признаки преступления

Любое преступление — это деяние, выраженное в форме активного (действие) или пассивного (бездействия) поведения. Мысли человека, убеждения, его переживания, какими бы они негативными ни были, по Уголовному кодексу РФ преступлением не признаются.

В ч. 1 статьи 14 УК РФ содержится определение понятия «преступление», содержащее четыре признака, его характеризующие: противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость.

Все четыре указанных признака преступления взаимосвязаны и обязательны. Только их полная совокупность позволяет говорить об общественно опасном деянии как о преступлении.

Противоправность – означает запрещенность деяния уголовным законом. Запрет как нормативно-правовое предписание идентифицирует деяние в качестве преступления. Российское уголовное право при определении понятия «преступление» основывается на принципе nullum crimen sine leges (нет преступления, если об этом не указано в законе). Уголовно-правовым деяние становится только в том случае, когда оно запрещено УК РФ, т.е. его описание как преступления дано в УК РФ. Требование о том, что преступное деяние должно быть предусмотрено в УК РФ, принято называть противоправностью. В признаке противоправности реализуется принцип законности (ст. 3 УК РФ); он также тесно взаимосвязан с положениями ст. 8 УК РФ, определяющей основания уголовной ответственности.

Общественная опасность — основной материальный признак преступления. Общественная опасность свойственна любому правонарушению, но среди них преступление выделяют характер и повышенная степень общественной опасности, вредоносности деяния. Общественная опасность — это объективное свойство преступления, выражающееся в его способности причинять существенный вред или создать угрозу причинения такого вреда личности, обществу или государству. Общественная опасность имеет качественную и количественную характеристику. Характер общественной опасности, ее качественная характеристика (ее содержание), зависит от значимости объекта посягательства. Степень общественной опасности, ее количественная характеристика (ее мера), зависит от многих факторов от характера и величины причиняемого преступлением ущерба (последствия), формы вины, способа совершения деяния и пр.

Виновность — самостоятельный признак преступления, состоящий в том, что общественно опасное деяние признается преступлением лишь с учетом психического отношения вменяемого лица к совершаемому деянию. В соответствии с принципом вины объективное вменение не допускается. Признание приоритета субъективного вменения в противовес объективному вменению подтверждается наличием в УК РФ ст. 28 о невиновном причинении вреда. Понятие виновности раскрывается в ст

24 УК РФ, где закреплено, что виновным в совершении преступления признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Такая трактовка полностью соответствует одному из основных принципов уголовного закона — принципу вины, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина

Фактически виновность означает, что человек, совершая преступление, обладает интеллектом и волей в том необходимом объеме, который определен в уголовном законе, и тем не менее осознанно делает свободный выбор между преступным и непреступным поведением. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если им не осознавались фактический характер и общественная опасность своих действий или бездействия или оно не могло руководить ими вследствие указанных в законе причин.

Наказуемость — самостоятельный формальный признак преступления. Наказуемость как признак преступления необходимо понимать как потенциальную возможность применения к лицу, совершившему преступление, мер государственного принуждения, назначаемых по приговору суда. Наказуемость преступления означает установление законодателем за каждое деяние, предусмотренное УК РФ, наказания определенного вида, срока или размера. Однако это положение не означает, что каждому лицу, совершившему преступление, в обязательном порядке должно быть назначено уголовное наказание. Уголовному закону известно значительное число институтов, позволяющих освободить виновного от уголовной ответственности или от наказания.

Из чего состоит преступление в уголовном праве РФ на какие виды оно делится

В уголовном праве РФ преступление делится на такие виды: предумышленное, по неосторожности, небольшой, средней и тяжелой тяжести. Рассмотрим каждый вид этого преступления на определенных примерах

На видео-классификация преступлений в уголовном праве:

Предумышленное

Например, молодой парень знал, что на даче соседи будут отсутствовать 2 дня, поэтому он смог заранее распланировать время, когда он пойдет грабить дом, как он будет отпирать дверь, и как он будет действовать далее.

Интересно будет узнать, что такое множественность преступлений в уголовном праве.

По неосторожности

Причем под легкомыслием понимается та ситуация, при наступлении которой возникает опасность для социума.

Например, рассмотрим такую ситуацию преступления по неосторожности: два человека отправились на охоту. После того, как в кустах они услышали шорох, то выстрелили из ружья

Оказалось, что в кустах находился человек, которого они убили.

Небольшой тяжести

Для преступления малой тяжести характерно действие, которое носит умышленный и неосторожный характер. За выполнение данного преступления уголовным кодексом РФ назначен срок 3 год лишения свободы.

В качестве примера рассмотрим такую ситуацию. Двое людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхали в клубе. К одному из них подошел парень и попросил зажигалку. Подвыпивший парень не просто отказал, а еще ударил потерпевшего, причинив ему легкий вред здоровью. За такое деяние предусмотрен штраф до 40 000 рублей или исправительные работы, продолжительность которых будет составлять 480 часов.

Если, например, было совершено преступление, связанное с политической, национальной или религиозной деятельностью, но при этом было задействовано орудие, то тяжесть преступления все равно средняя, просто наказание будет гораздо строгим. За такое деяние предусмотрено наказание в виде 6 месяцев ареста или 2 лет ограничения свободы.

Изучая данную статью так же не мало важным будет информация, которая поможет понять, что же такое объект преступления в уголовном праве.

Средняя степень тяжести

Для преступления средней степени тяжести характерным считается деяние, которое носит умышленный характер. За такое преступление человеку могут назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В качестве примера можно рассмотреть такую ситуацию. Мать преднамеренно убила своего новорожденного ребенка во время родов или после них. Причем женщина может находиться как в адекватном состоянии, так и в состоянии психической нестабильности.

Еще одним примером может выступать преступление, которое было выполнено в состоянии аффекта. Этот термин предполагает состояние сильного душевного беспокойства, которое вызвано насилием, издевательствами или оскорблениями. Например, молодую девушку стал насиловать парень, а она взяла вазу и ударила его голове. В результате этого парень умер.

Тяжкие преступления

Деяния преступного характера тяжкой степени – это действия умышленного типа, за выполнение которых может быть назначено наказание сроком более 10 лет.

Ярким примером такого преступления станет драка двух или группы людей, в результате которой одному из участников будет нанесен тяжкий вред здоровью – лишен слуха, зрения. Например, беременную девушку изнасиловали, в результате чего она потеряла своего ребенка. За такого рода деяние предусмотрен срок лишения свободы 8 лет.

Преступления тяжкой степени могут носить экономический характер. Например, таким деянием станет незаконная деятельность банковских организаций, результатом которой стан крупный ущерб физическим и юридическим лицам. Наказание предусматривает лишение свободы до 7 лет с выплатой штрафа.

Особо тяжкие

Преступления особой тяжести – это деяния, имеющие умышленный характер. За такое преступление предусмотрено наказание более 10 лет лишения свободы. Примером такого преступления станет изнасилование несовершеннолетней девушки, крабе дома в особо крупном размере. Еще одним ярким примером особо тяжкого преступления станет следующая ситуация. Парень познакомился с девушкой в клубе. После этого они поели к ней домой, и провели вместе ночь. Результатом этой случайной сексуальной связи стало заражение молодого человека СПИДом. Девушка в этом случае получит наказание в виде лишения свободы сроком на 8-15 лет.

Что такое преступление

Преступление рассматривается как правовая категория и социально-политическая. Но это не говорит о том, что под ним во все времена понимались лишь те деяния, которые представляли угрозу экономически господствующему классу. Согласно мнению социологов, философов и криминалистов, социальная сущность выражается в опасности для условий жизни общества, их нарушении.

Первое определение понятия «преступление» было закреплено Французским уголовным кодексом 1810 года. В нем все противоправные деяния классифицировались на три категории: проступки, нарушения и преступления.

В соответствии со статьей 14-й части первой современного уголовного закона РФ, преступление представляет собой виновно совершенное деяние, опасное для общества, которое запрещает УК РФ под угрозой несения наказания. Виды преступлений и наказаний находятся в прямой взаимосвязи и соответствуют степени тяжести друг друга.

Другой комментарий к статье 15 Уголовного Кодекса РФ

1. Данная статья закрепляет разграничение всех преступлений на четыре отдельные категории в зависимости от характера и степени их общественной опасности. Подобная категоризация преступлений является фундаментом, на котором строится жесткая структура многих важнейших институтов уголовного права и система уголовно-правовых последствий, применяемых в соответствии с законом к лицам, совершившим преступление той или иной тяжести. Такое разграничение преступлений оказывает существенное влияние на дифференциацию уголовной ответственности и индивидуализацию уголовного наказания.

2. Правила категоризации предусматривают возможность выделения в тех или иных классификационных разрядах, категориях дополнительных признаков, позволяющих более четко представлять опасность преступления и его место в данной системе. По мнению законодателя, таким признаком является форма вины, с которой совершается преступление той или иной категории.

В качестве формализованного критерия основной классификации законодатель выбрал типовую санкцию в виде лишения свободы. Размер наказания в виде лишения свободы в сжатой и концентрированной форме указывает на различную тяжесть преступлений.

Категоризация преступлений закрепляется законодателем, как и лестница наказаний, от менее опасных видов деяний к более опасным.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ расширена категория преступлений небольшой тяжести, к которым теперь относятся умышленные и неосторожные деяния, за которые лишение свободы не превышает трех лет.

3. При принятии УК РФ 1996 г. из смысла ст. 15 можно было сделать вывод о том, что право определения места преступления в системе названных категорий принадлежит исключительно законодателю, т.е. преступление относилось к законодательно названной категории и в том случае, если суд с учетом исключительных обстоятельств в соответствии со ст. 64 УК назначит наказание ниже пределов, установленных для данной категории. Право назначать наказание ниже низшего предела было признано достаточным для осуществления четкой индивидуализации наказания. Однако с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ суду предоставлено право с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую. Такое изменение категории преступления возможно не более чем на одну категорию преступления при условии назначения указанного в законе наказания в виде лишения свободы (за преступление средней тяжести — не свыше трех лет лишения свободы, за тяжкое преступление — не свыше пяти лет и за особо тяжкое преступление — не свыше семи лет лишения свободы) или иного более мягкого наказания.

Данная новелла, на наш взгляд, не отвечает в полной мере требованиям системности уголовного права и без дополнительного судебного толкования может затруднить деятельность судей при принятии решений по уголовным делам. Более того, вряд ли целесообразно расширять такие полномочия суда в отношении особо тяжких преступлений, совершаемых с насилием.

4. В Общей части УК РФ положения ст. 15 учитываются при построении различных норм и институтов, характеризующих разделы: о преступлении (ст. 18 — рецидив преступлений; ст. 30 — приготовление к преступлению; ст. 35 — понятие преступного сообщества), о наказании (ст. 48 — лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; ст. ст. 57 — 59 — назначение осужденным пожизненного лишения свободы, вида исправительного учреждения, смертной казни; ст. 61 — обстоятельства, смягчающие наказание; ст. 69 — назначение наказания по совокупности преступлений), об освобождении от уголовной ответственности и от наказания (ст. ст. 75 — 80, 82, 83, 86), об уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. ст. 90, 92, 93, 95). Речь идет об объеме уголовно-правовых последствий, установленных законодателем для лиц, совершивших преступления той или иной степени тяжести

При этом важно помнить, что содержание и объем последствий определенной категории преступлений находятся в прямой зависимости от ее типовой общественной опасности: чем выше опасность той или иной категории, тем более строгие последствия устанавливаются для нее законом

5. Категоризация преступлений дает законодателю возможность учитывать различные по тяжести преступления при конструировании уголовно-правовых институтов и норм, позволяет устранять постоянно меняющиеся длинные перечни преступлений в Общей части.

Классификация

Для чего необходима классификация преступлений? Она позволяет определять ответственность за приготовление к осуществлению деяния, вид рецидива, сроки давности, по прошествии которых лицо не может быть привлечено к ответственности. Кроме этого, на ее основании решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности, находит применение при определении вида рецидива, влияет на выбор ИУ, применятся при погашении судимости.

Классификация преступлений (их категоризация) – разделение на группы, исходя из тех или иных критериев, например, в зависимости от степени опасности деяния, подразумевающая совокупность определенных факторов, таких как характер вины, величина причиненного вреда, время, место совершения, а также обстановка и особенности субъекта преступления. Кроме этого, на классификацию преступлений влияет характер опасности деяния (мотив, цель совершенного деяния, содержание и величина ущерба, способа посягательства и форма вины).

Административное правонарушение

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Действие (применительно к административным правонарушениям) — активная форма поведения правонарушителя, непосредственно связанная с невыполнением обязанностей и законных требований, нарушением запрета.

Бездействие (применительно к административным правонарушениям) — пассивная форма поведения правонарушителя, непосредственно связанная с невыполнением обязанностей и законных требований (напр., руководитель торгового предприятия не обеспечил наличие сертификатов на реализуемые товары).

Признаки административного правонарушения:

антиобщественность. По социальной значимости деяние, причиняющее вред законным интересам граждан, общества и государства, является антиобщественным;
противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего нормы административного и иных отраслей права (трудового, земельного, финансового и т. д.), которые охраняются мерами административной ответственности;
виновность. Законодательство рассматривает противоправное деяние, совершенное лицом, в качестве административного правонарушения только в том случае, если имеет место вина данного лица, т. е

содеянное было осуществлено умышленно или по неосторожности;
наказуемость деяния. Административным правонарушением признается только то деяние, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

Под составом административного правонарушения понимается установленная правом совокупность признаков (элементов), при наличии которых антиобщественное деяние может повлечь административную ответственность.

Объект административного правонарушения — общественные отношения, возникающие в сфере государственного управления, регулируемые нормами права и охраняемые мерами административной ответственности (общий объект).

Объективная сторона административного правонарушения заключается в деянии (действии или бездействии), которое выражается в нарушении установленных административно-правовыми нормами правил.

Субъектом административного правонарушения является лицо, его совершившее. По действующему законодательству субъектами административного правонарушения признаются коллективные и индивидуальные субъекты.

Коллективные субъекты — юридические лица и иные коллективные образования.

Индивидуальные субъекты — граждане и другие категории лиц, обладающие административно-правовым статусом с учетом их правового положения, выполняемых профессиональных и социальных функций.

Субъективная сторона административного правонарушения — психологическое отношение субъекта к совершаемому противоправному действию или бездействию и его последствиям.