Оглавление
Кому переходит наследство после смерти мужа
Имущество наследодателя переходит во владение наследников на основании его последнего волеизъявления или согласно предписанной законом очередности.
В первом случае имеет место составление завещания. Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе распорядиться своим наследством, исходя из личных соображений, например:
- лишить имущества законных наследников или некоторых из них;
- передать безраздельные права на собственность одному из преемников по закону;
- распределить наследство между наследополучателями по своему усмотрению;
- назначить наследникам выполнение завещательного отказа в пользу любого указанного собственником лица.
Но даже с помощью завещания наследодатель не может лишить права на долю своего имущества лиц, перечисленных в ст. 1149 ГК, а именно:
- нетрудоспособную жену;
- несовершеннолетних детей;
- родителей и совершеннолетних детей, ограниченных в способности трудиться вследствие приобретенного или врождённого увечья;
- других родственников, находившихся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
- лиц, не входящих в круг законных правопреемников покойного, но находившихся на иждивении и проживавших вместе с наследодателем 12 и более месяцев перед его смертью.
В случае наследования по закону передача имущественных прав регламентируется гл. 63 ГК, где четко указано, что супруга умершего является одной из основных претенденток на права наследодателя, если только не будет признана судом как недостойный наследополучатель. Причиной этому может стать:
- Отказ в содержании и уходе за мужем, если это входило в круг установленных законом обязательств.
- Осуществление противоправных или мошеннических действий, направленных против наследодателя или других наследников с целью заполучения большей доли имущества.
Наравне с вдовой, по закону, к наследованию призываются:
- дети умершего (не только общие, но и от предыдущих браков или рождённые вне зарегистрированного брачного союза);
- родители (если не были лишены родительских прав во времена несовершеннолетия наследодателя);
- иждивенцы, для которых материальная помощь умершего являлась основанным источником доходов.
Могут ли быть внуки лишены наследства?
Все наследники, в том числе и внуки, могут быть лишены наследуемого имущества. Лишение осуществляется двумя путями:
- Завещанием наследодателя.
- Решением суда.
Наследодатель имеет возможность лишить кого-то из своих родственников наследства, если посчитает это нужным. Также сами наследники могут исключить из своего круга конкретного гражданина, если считают, что он недостоин наследования.
Но признать недостойным может только суд при наличии одного из следующих оснований:
- Совершение наследником умышленного преступления против жизни и здоровья наследодателя.
- Неправомерное воздействие на покойного с целью включить свое имя в завещание или увеличить свою долю в наследстве.
- Неисполнение обязанностей преемника по материальному содержанию наследодателя.
Решение суда будет основанием для исключения преемника из круга наследников.
Таким образом, внуки входят в первую очередь наследования по закону. Они вправе наследовать только по праву представления.
Следующая
О наследствеКто является близким родственником по законодательству?
Если имущество при разводе делилось имеет ли право на наследство бывший супруг?
Здесь действия будут развиваться при помощи правового регулирования Семейного Кодекса РФ, так как именно он вносит порядок в семейные имущественные отношения.
В этом случае следует обратить внимание на следующее:
- было ли разделено имущество в ходе бракоразводного процесса или после него;
- если раздела не произошло, то какой промежуток времени истек с момента прекращения брачных отношений;
- на чье конкретно имя было записано приобретенная в период существования брака собственность, на мужа, жену или на обоих.
Достаточно важную роль при разделе имущества имеет факт наличия брачного договора, так как исключительно на его основании, а не используя законодательные акты в дальнейшем будет разделена совместная собственность супругов между собой.
Государственное законодательство предполагает раздел совместно накопленной собственности в равных долях между гражданами, ранее состоявшими в браке, то есть пополам.
Брачный договор же может предусмотреть абсолютно любые доли для каждого из супругов ранее состоявших в законном браке.
В случае если в ходе судебного заседания квартира была разделена между ранее состоявшими в браке супругами пополам, то тогда наследство останется как от бывшего мужа, так и от бывшей жены в пользу наследников каждого из них.
Учитывая тот факт, что физически разделить квартиру на две части невозможно, существуют варианты договоренности между супругами:
- в одном случае заключается соглашение о том, что один из супругов приобретает права владения полностью всей конкретной квартирой, но при этом, выплатив за нее половину стоимости своему бывшему супругу, такая выплата должна быть в обязательном порядке официально оформлена;
- в другом случае квартира продается, а вырученная за нее сумма денежных средств делится в равных долях между супругами.
В результате этих двух ситуаций у ранее состоявшего в браке супруга получившего определенную сумму денег за непосредственно свою часть жилья, или после продажи квартиры так же получившего половину ее стоимости, не будет абсолютно никакого права претендовать на собственность умершего, ранее состоявшего с ним в браке, супруга. Исключением в этом конкретном случае будет лишь вписание в завещание такого супруга.
Поясняется данный факт следующим образом, то есть если брак расторгнут, то бывшие супруги, учитывая действующее законодательство, не могут вступить в наследственные права по закону, хотя претендовать на него они вполне могут. Вступать в наследные права имеют возможность исключительно граждане, состоящие в брачных отношениях на момент смерти одного из супругов.
Гражданский кодекс определяет конкретных лиц имеющих полные законные наследственные права и будут являться наследниками первой очереди, это:
- мать и отец умершего собственника;
- дети умершего собственника;
- законный супруг умершего собственника.
Так гласит статья 1142 ГК РФ о наследниках первой очереди. Отсюда и будет следовать, что если на момент кончины наследодателя супруги уже состояли в разводе, а имущество было разделено в соответствии с положенными документами, то бывшая жена или муж прав на наследство иметь не будет.
В обществе бытует довольно распространенное заблуждение, что если после совершения факта развода, бывшие супруги, разделили свою квартиру пополам и каждый принадлежащую ему часть официально оформил на свое имя. То есть каждый из ранее состоявших в браке граждан имеет официальный документ из Росреестра, что он владеет пятью десятью процентами данной конкретной квартиры, то после смерти одного из ранее состоявших в браке супругов, второй наследует ту половину жилья, которой владел умерший.
Это в корне не так! После смерти владельца одной половины жилья, эта самая часть квартиры будет поделена между законными наследниками умершего, то есть, например, его детьми и родителями, бывшая жена же к данному наследному праву абсолютно никакого отношения иметь не будет. Она является исключительно владелицей второй половины данного жилья. Именно этой определенной долей она может законно и полноправно распоряжаться. На бывшую супругу действие этих наследственных прав не распространяется.
Однако что же касается непосредственно половины бывшей жены, то последняя либо вполне может проживать в данном жилом помещении, либо продать принадлежащую ей часть в нем, либо совершить любые законные действия в отношении своей части данного имущества.
Как лишить наследственных прав?
Согласно ст. 1117 ГК РФ, внуки могут быть лишены прав на имущество усопшего в случае, если они будут признаны недостойными наследниками в судебном порядке.
Перечень обстоятельств, при которых внуки могут быть признаны недостойными преемниками:
- имеет место факт мошеннических или противоправных действий относительно наследодателя;
- были предприняты попытки для неосуществления последней воли умершего;
- предпринимались способы увеличить долю в наследстве в обход закона;
- были совершены попытки умалить права законных преемников.
Преемники, признанные недостойными, лишаются права наследования как по закону, так и по завещанию. Постановление о признании наследников недостойными — выносится только по решению суда. Аннулировать права претендентов на наследство возможно как до переоформления собственности, так и после.
Родственнику усопшего, желающему лишить прав на наследство кого-либо из преемников или добиться признания завещания недействительным, первым делом необходимо обратиться в районный суд с соответствующим исковым заявлением.
Задачей заявителя в этом случае является предоставления суду веских аргументов, говорящих о недобросовестности ответчика. Если суд примет решение о признании преемника недостойным наследником, то перешедшая ему доля в имуществе усопшего будет передана или представителю следующего круга или подназначенному в завещании.
Помимо указанных выше условий, для признания наследника недостойным в статье 1117 ГК РФ прописано положение, согласно которому недостойным также считается преемник, не оказывавший материальную или иную помощь усопшему при наличии особых обязательств относительно этого.
В таком случае истец оспаривает правомерность и действительность последней воли усопшего в частности, и прочие отдельные распоряжения покойного в целом.
Признание последней воли покойного недействительным, возможно при наличии следующих условий:
- имели место серьезные ошибки в оформлении завещания (такие как отсутствие даты, печати или подписи юриста);
- в завещательном документе указаны волеизъявления двух и более лиц;
- завещание было составлено наследодателем под влиянием различного рода угроз (личных, в адрес близких) или сильного заблуждения;
- если наследодатель пребывал в состоянии измененного сознания в момент подписания завещания (под этим подразумевается алкогольное или наркотическое опьянение, воздействие психотропных веществ и т. д.).
В случае если суд вынесет решения в пользу заявителя, свидетельство о праве на наследство выданное ответчику, теряет свою юридическую силу. Наследуемая собственность в установленном объеме переходит к другому преемнику в соответствии с законом или завещанием.
На практике заинтересованное в судебном разбирательстве лицо часто сталкивается с большим количеством разнообразных сложных и противоречивых моментов, которые делают исход разбирательства непредсказуемым.
Отмена завещания наследодателем
Также наследственных прав недостойных преемников может лишить и сам завещатель. Он правомочен «вычеркнуть» из собственного акта односторонней воли, наследников первой очереди и последующих.
Наследодателю необходимо составить грамотное с юридической точки зрения завещание и нотариально заверить его. При этом в документе следует четко обозначить желаемых преемников.
При соблюдении всех положенных формальностей при составлении завещания, процедура лишения прав наследования проходит гладко и чаще всего гарантирует исполнение последней воли усопшего.
Пересмотра завещания после смерти
Внуки покойного могут законно рассчитывать на преемственное имущество как при наличии завещания, так и в случае его отсутствия. К законным основаниям для наследования относятся факты иждивенчества или смерть всех преемников первого круга до оформления ими полученного имущества.
Выносить решение в наследственных спорах правомочен только суд.
Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52
Переход наследства по завещанию
Завещание, согласно ст.1118 ГК РФ, это односторонняя сделка гражданина, которая является единственным допустимым по закону способом распоряжения своим имуществом на случай смерти.
В соответствии с этой же статьей, завещание может быть оставлено только полностью дееспособным гражданином, и составлено исключительно лично.
Содержание завещания – это полностью усмотрение самого гражданина. В завещании можно распределить свое имущество, каким угодно образом, и в любых долях.
Единственное ограничение завещательной воли содержится в норме ст.1149 ГК РФ, согласно которой, независимости от наследников, указанных в завещании, некоторые граждане должны получить обязательную долю в наследстве.
Таким наследниками закон называет следующих лиц:
- дети, которые не достигли совершеннолетия (по закону – это 18 лет);
- нетрудоспособные супруг, родители или дети (по инвалидности или в силу возраста);
- иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на иждивении покойного, по крайней мере, год до смерти.
Как и когда внукам можно вступить в наследство?
Моментом вступления в наследство является день смерти наследодателя. В течение следующих шести месяцев к делу по переходу собственности должны быть привлечены все возможные наследники. Ответственным по делу нотариусом становится либо составлявший завещание, либо специалист по месту проживания покойного.
Наследники предоставляют ведущему дело нотариусу следующий пакет документов:
- Свидетельство, подтверждающее факт смерти;
- Удостоверение личности наследника;
- Документы, доказывающие родство (могут выступать в этой роли свидетельства о рождении, брачные свидетельства и т.д.). Внуки доказывают свою родственную связь через родителей, предоставляя свое свидетельство о рождении, и свидетельство родителей.
Для категории недееспособных требуется собрать и другие бумаги. Например, справки об инвалидности, удостоверение о несовершеннолетии, различные квитанции о получении денежных средств, являющихся основным источником для существования и прочие.
Как принимают наследство внуки?
Для вступления в наследство внукам необходимо выбрать, каким способом они желают принять имущество – формальным или фактическим. В зависимости от выбранного метода дальнейшие действия будут разниться.
Формальное принятие
Для юридического вступления в наследственные права требуется пройти процедуру, установленную законодательством. Состоит она из следующих этапов.
Сбор необходимой документации
Для нотариальной конторы понадобятся следующие бумаги:
- Паспорт наследника.
- Свидетельство, устанавливающее факт кончины наследодателя.
- Свидетельство, указывающее смерть родителя, являющегося прямым наследником умершего.
- Документ, удостоверяющий родство с наследодателем.
- Справка о том, где усопший проживал на момент кончины.
- Бумаги на имущество покойного, которое передается преемникам.
В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные бумаги.
Подача заявления нотариусу
Собрав все необходимые документы, требуется обратиться в нотариальную контору и подать заявление. Составить его можно предварительно дома или непосредственно у нотариуса. Допускается написание собственноручно или с помощью компьютера.
В заявлении содержится:
- Наименование нотариальной конторы, которая открывает дело.
- Личные данные наследника.
- Дата смерти наследодателя и его последнее место проживания.
- Подтверждение родства с умершим.
- Указание на возможность наследования по праву представления.
- Описание имущества покойного.
- Перечень иных наследников.
- Дата составления и подпись преемника.
Если нет возможности самостоятельно заниматься подачей бумаг, разрешается оформлять доверенность на любое лицо, чтобы оно выступало от имени наследника. Если преемник находится в другом городе, можно направить заявление с помощью почтового отделения. В этом случае требуется заверить свою подпись в нотариальном порядке.
Оплата госпошлины
При принятии наследства внукам нужно оплатить пошлину в государственный бюджет. Рассчитывается она исходя из процента, установленного законодательством, и стоимости унаследованной доли.
Близкие родные, которые входят в первую очередь наследования, платят 0,3% от цены наследства, но не больше ста тысяч рублей. Другие преемники уплачивают 0,6%, максимум 1 миллион рублей. Так как внуки относятся к близким родственникам, они будут платить 0,3%.
Внести пошлину в государственный бюджет можно в любом банке, а также с помощью портала Госуслуг. Квитанцию требуется передать нотариусу.
Получение свидетельства
После подачи заявления вместе с документами внукам понадобится подождать, когда пройдет период наследования. Только по истечении полугода они могут снова явиться в нотариальную контору и забрать наследственное свидетельство.
При его получении следует сразу же проверить документ на предмет ошибок и опечаток. Если они имеются, нужно вернуть свидетельство нотариусу для переоформления, иначе могут возникнуть трудности с дальнейшим использованием этой бумаги, к примеру, при перерегистрации права собственности на унаследованную квартиру в Росреестре.
Фактическое принятие
Второй метод вступления в наследование – фактический. Он означает, что наследник своими действиями показывает, что он принял положенное ему имущество
В этом случае подача заявления необязательна, но важно доказать, что имущество было принято
Показать это наследник может такими действиями как:
- Управление собственностью покойного.
- Материальное содержание имущества.
- Обеспечение мер по защите имущественных объектов.
- Получение денежных средств, причитающихся наследодателю.
- Погашение долгов умершего гражданина.
Доказать принятие наследства можно документально, к примеру, с помощью чеков, удостоверяющих содержание имущества, договора на установку сигнализации в квартире. Помимо бумаг можно привлечь свидетелей.
Фактическое наследование будет действительным, если между наследниками не возникнет спор. Тогда придется доказываться факт приема наследства в судебном порядке.
Также со временем у преемников все равно может возникнуть необходимость в формальном оформлении наследуемой доли, если она является недвижимостью или транспортным средством. Ярким примером этого является желание продать квартиру или машину. Ведь сделать это без наследственного свидетельства и свидетельства на право собственности невозможно.
Права официальной супруги
Законная супруга после смерти мужа вправе получить свою обязательную долю наследства и часть имущества, нажитого в браке с наследодателем.
Разделу подлежит собственность. По закону 1/2 собственности принадлежит супруге и ½ — умершему. Вот эта принадлежащая умершему часть собственности и должна распределяться между наследниками первой очереди. Жена входит в эту категорию.
Всю собственность супругов по закону следует считать совместно нажитой. Исключением является то, что было подарено конкретно тому или другому супругу.
Стоит отметить и влияние брачного контракта. Если он есть, раздел имущества происходит с учетом этого документа.
На что могут претендовать наследники умершего:
- любая недвижимость, движимость, счета в банке;
- денежные средства;
- купленная во время брака собственность, не имеет значения источник средств, а также на кого были оформлены документы на купленную собственность.
Подаренные супругу вещи, вещи, которыми он при жизни пользовался лично, не могут подлежать разделу между всеми наследниками. Наследники первой очереди имеют право на равные доли имущества, подлежащего наследованию.
По закону, наследование имущества всегда увязывается с долговыми обременениями, если они есть. Получая во владение какой-либо актив, следует убедиться, что он не имеет обременения. Как правило, наследники отказываются от доли наследства с обременением ввиду невыгодности. Нет смысла наследовать то, что имеет низкую стоимость, а долг, относящийся к такому активу, очень большой.
При наличии такой ситуации супруга и остальные наследники имеют право не вступать в наследство. Принятое решение должно быть узаконено нотариально. Отказ наследников первой очереди дает возможность наследникам других очередей претендовать на него и получить свою часть.
Порядок деления имущества после смерти одного из супругов
На момент официального заключения брака у каждого из представителей семейного союза, в зависимости от их возраста, материального обеспечения, имущественного статуса родителей, может быть в личном владении имущество с высокой стоимостью — например, недвижимость, дорогой автомобиль, драгоценности и пр. За период совместного проживания в семейном союзе накопление добра продолжается, только теперь оно будет в юридическом смысле считаться совместно нажитым.
В случае смерти как будет происходить разделение наследной массы, образовавшейся еще до заключения брака, и после это гражданского акта?
Нажитое до брака, если есть завещание
Добрачные приобретения имущества, после смерти переходящие в наследство, при наличии завещания отходят тем наследникам, кто в этой бумаге упомянут, и в тех же размерах: такова была последняя воля умершего. Если у отошедшего в мир иной остались несовершеннолетние дети, нетрудоспособные взрослые дети и родители или нетрудоспособные иждивенцы, то им положена обязательная доля. Эта доля высчитывается их незавещанного добра умершего, а если этого не будет хватать, или если незавещанного богатства нет, то возьмут часть того имущества, которое упомянуто в завещании. При этом часть, причитающаяся наследникам по завещанию, соответственно уменьшится, но таков закон (ст. 1148, 1149 ГК РФ).
Нелишним будет упомянуть, каков же размер обязательной доли: не меньше 50% от того, что эти наследники получили бы по закону.
Все это значит, что при отсутствии у покойного супруга тех, кто имел бы право на обязательную долю, вдовый супруг наследует ту часть нажитого до брака имущества, которую отписал ему в завещании покойный.
Нажитое до брака, если завещания нет
Да, оставшийся вдовым, второй супруг имеет право на наследование добра, нажитого покойным до брака. Если других наследников или иждивенцев нет, то все это имущество, которым покойным овладел до заключения брака, перейдет к тому из представителей четы, кто пережил свою половинку.
Нажитое в браке
Совместно нажитое за годы супружества добро считается общим. Переживший свою половину представитель четы законно имеет право на 50% общего имущества. Оставшаяся же часть, ранее причитающаяся покойному, относится к наследной массе.Переживший супруг имеет право на часть еще и от этой половины, которую поделят между наследниками в пределах одной очереди в равных частях. Например, если покойный имел квартиру, совместно нажитую с женой, то его жене оставляют ½ в ее пользование и владение, а вторую ½ поделят, при наличии 1-го взрослого ребенка, пополам. Таким образом, супруга станет владелицей 75% квартиры, а взрослое чадо унаследует 25 %.
Супруги, желающие разорвать брак и имеющие общую квартиру, должны знать, как подать на раздел имущества после развода. Что такое соглашение о детях, как и когда оно заключается? Узнайте об этом здесь. Признание брачного контракта недействительным происходит в судебной порядке. Случаи из судебной практики описаны в нашей статье.
Что считается обязательной долей в наследственном имуществе?
Независимо от наличия завещательного документа, существуют категории граждан, которые вправе требовать обязательную часть наследственной собственности. Такое законодательное положение защищает права малолетних детей и нетрудоспособных предков либо супругов умершего лица.
Величина обязательной части в накопленном покойным состоянии должна составлять не меньше половины части, положенной для наследования по закону, когда отсутствует завещание. Единственный правопреемник умершего человека, который рассчитывает на обязательную долю оставшегося состояния, получит только одну вторую часть, а другая будет поделена между другими людьми, являющимися завещательными наследниками.
Получение такой доли считается правом, но не обязательством наследополучателя. Он может отречься от неё, дав возможность получить имущество полностью продолжателям по завещанию.
Надо отметить, что при приобретении статуса недостойного преемника, деятельность которого направлялась против интересов усопшего либо предпринимающего действия увеличить свою часть получаемых активов, он лишается правомочий наследника совсем.
Следующая
ДругоеКвартира по завещанию: когда можно продать